← Ко всем статьям

Арендная плата или налог на имущество. Что платить?

Адвокат

Автор: Мамонтов Алексей Вячеславович

Участник ежегодной конференции Технологии права 2025

8318124 мин

История правоотношений сторон

Итак. Мы имеем заключенный договор аренды здания и земельного участка под ним. Договор заключен субъектом малого предпринимательства. Поэтому он имеет право на выкуп земли и здания как единого объекта недвижимости.

Этим правом он воспользовался на основании ст. 3 ФЗ РФ №159 – ФЗ от 22.07.2008г. При этом для реализации законного права пришлось пройти всю дорогу.

Выкуп арендованного имущества

Было подано заявление о желании выкупить объект недвижимости. Заявление в установленный месячный срок не было рассмотрено. В связи с этим пришлось признавать в суде бездействие незаконным.

Решением суда было постановлено признать бездействие территориального органа по управлению федеральным имуществом незаконным и возложена обязанность рассмотреть заявление о выкупе объекта. Апелляционная инстанция подтвердила правильность вынесенного решения.

Через некоторое время проект договора был направлен терорганом моему доверителю. В нем была указана цена дороже чугунного моста, ведущего в кремль минуя все посты. Соответственно возникли разногласия по одному из самых существенных условий – цене.

В силу ст. 445 ГК РФ, ст. 446 ГК РФ обратились с заявлением в арбитражный суд с требованием об урегулировании разногласий. Суд первой инстанции вынес решение, которым определил справедливую рыночную цену, сформированную на основании проведенной по делу судебной оценочной экспертизы. Для теороргана естественным было обжалование этого решения в апелляции, т.к. цена была понижена в 4 раза. Апелляция оставила решение суда первой инстанции в силе.

Поскольку для теороргана заключение договора является обязательным, а ст. 445 ГК РФ предусматривает, что при урегулировании разногласий судом, указанная им цена является обязательной для сторон, то на следующий день после рассмотрения апелляционной жалобы в адрес тероргана было направлено требование передать документы на регистрацию перехода права собственности, т.к. договор подписан с протоколом разногласий и они урегулированы вступившим в законную силу решением суда, а это является моментом, определяющим момент вступления договора в силу.

Соответственно с момента вступления договора купли – продажи в силу, договор аренды между этими же лицами прекратил свое действие. Об этом терорган был также извещен.

Эти события произошли в июле 2025г.

Однако, терорган, как более сильная сторона в экономических отношениях, не стал добровольно исполнять свои обязанности по передаче документов на регистрацию и обратился с кассационной жалобой. В то же время предприятие – инициатор покупки, незамедлительно в июле выплатило установленную судом стоимость объекта недвижимости.

Пока жалоба рассматривалась судом кассационной инстанции договор не передавался на регистрацию перехода права собственности терриориальным органом не смотря на неоднократные письменные требования и угрозы пойти к прокурору.

И только после получения судебного акта из кассационной инстанции теорорган направил новый проект договора, как следует из сопроводительного письма в ответ на наше обращение от июля 2025г.

Дабы не переходить в непонятные игры предприятием был подписан направленный договор, в прочем в нем была ссылка на решение суда об урегулировании разногласий. Подписанный договор был отправлен вместе с сопроводительным письмом в котором указывалось, что это новая редакция договора, который по нашему мнению вступил в силу в июле 2025г.

Государственная регистрация перехода права собственности произошла в декабре 2025г.

Правовая коллизия

А теперь правовая коллизия, которая сложилась благодаря вышеописанным событиям.

С июля по декабрь предприятие не выплачивало арендную плату, т.к. считает, что дата заключения договора купли – продажи – это дата вступления решения арбитражного суда первой инстанции об урегулировании разногласий.

В связи с заключением договора купли – продажи договор аренды на этот же объект недвижимости прекратил свое действие. Об этом, как сказано выше, арендодатель надлежащим образом уведомлен.

Тем не менее у нас даже законом установлено, что землепользование является платным. Ну и соответствующая глава 60 ГК РФ имеется о неосновательном обогащении. Соответственно за период с июля по декабрь предприятие как минимум должно выплачивать налог на имущество и налог на землю.

Но для начисления налога оснований нет, так как в этот период у предприятия не было права собственности на объект недвижимости, которое возникает согласно ст. 223 ГК РФ с момента государственной регистрации.

Одновременно правовых оснований для взыскания арендной платы за этот период времени у тероргана также нет. Это обосновано двумя доводами:

1) договор купли – продажи считается заключенным с момента урегулирования судом разногласий (т.е. вступления в силу решения, а это июль);

2) терорган незаконно бездействовал с июля по декабрь не передавая документы на государственную регистрацию.

В этой связи (если рассматривать арендную плату) выплаты арендной платы сверх налога на имущество и землю будут являться убытками для предприятия, причиненными незаконным бездействием тероргана, которые в силу ст. 15 ГК РФ, ст. 16 ГК РФ должны быть возмещены за счет казны.

Вот и сложилась коллизионная ситуация – вроде как платить должны, а вот кому и сколько вопрос самый интересный.

Мое видение по разрешению правовой ситуации.

1 вариант. Определиться с терорганом и выплатить им платежи за период июль – декабрь в размере, соответствующем налогу за этот же период как плату за пользование.

2 вариант. Определиться по этому вопросу с налоговым органом и выплатить эти же деньги в виде налога.

Буду признателен высказанным мнениям относительно анализа правовой ситуации и предложениям по ее разрешению.

Автор публикации

Воронеж

Залогом успешной помощи адвоката, как и врача является:

  • своевременность обращения к специалисту за помощью;
  • максимально возможный объем предоставления информации клиентом о своем наболевшем.

От адвоката, как и от врача не должно быть секретов по касающимся их деятельности вопросам.

Если у вас возникли проблемы, а тем более если вы желаете их избежать, я готов прийти к вам на помощь и защитить ваши интересы.

В настоящее время я возглавляю филиал Воронежской областной коллегии адвокатов

«Адвокатская контора Малыхина и Мамонтова»

В рамках профессиональной деятельности успешно защищаю права доверителей на стадии предварительного следствия, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах всех уровней, вплоть до Конституционного суда РФ и ЕСПЧ, а также имеется опыт судебного представительства в судах Казахстана и Украины. 

Основная специализация 

правовая помощь в области экономической деятельности

Это включает в себя защиту интересов доверителей по всем вопросам их деятельности при проведении переговоров, планировании деятельности, принятия управленческих и корпоративных решений, в судах, арбитражных судах, а также защиту интересов по уголовным делам в сфере экономики, коррупционным, должностным, налоговым преступлениям как со стороны подозреваемого или обвиняемого, так и со стороны потерпевшего.

Оказываю услуги по защите прав предприятий и граждан по вопросам, связанным с имущественными спорами, спорами об обязательствах, земельными правоотношениями, налоговыми делами, корпоративными спорами и отношениями, защищаю интересы доверителей по спорам, связанным с результатами интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность).

В рамках оказания правовой помощи помимо судебной защиты возможно юридическое сопровождение деятельности бизнеса, корпоративных процессов, банкротства как на разовой, так и абонентской основе.

Размещенные мной на сайте Праворуб публикации – это описание лишь малой части дел по успешной защите интересов доверителей.

Оказание правовой помощи по защите интересов возможно во всех регионах России, а также в режиме онлайн, через электронную почту или мессенджеры. Также вы можете со мной связаться по телефону.

Стоимость моей юридической помощи не дороже Вашего права!

Цена услуг всегда определяется соглашением с доверителем и зависит от срочности, сложности, объема оказываемых услуг. Ориентировочный прейскурант указан здесь.

Бесплатное оказание юридической помощи возможно в периодически проводимые дни оказания бесплатной юридической помощи. 

Некоторые мнения о моей квалификации размещены здесь

Я не «решаю» вопросы. Я максимально ответственно и профессионально защищаю ваши права и интересы всеми способами, предоставленными законом.

Образование и опыт:

В 1995 году закончил Воронежский государственный университет по специальности правоведение.

Профессиональную деятельность начал юрисконсультом еще будучи студентом в юридическом отделе управления ЮВЖД.

После окончания университета работал юрисконсультом в банках и других организациях г. Воронежа.

Впоследствии успешно сдал экзамены и приобрел статус адвоката.

Имею опыт осуществления крупного инвестиционного проекта в рамках федеральной программы по созданию фармпроизводства на территории нескольких регионов России, а также по созданию фармпроизводства в Узбекистане.

Профессиональный стаж более двадцати лет.

Опыт юридической работы в различных сферах экономики позволяет мне свободно ориентироваться и оказывать профессиональную помощь во многих отраслях права.

 

Участник ежегодной конференции Технологии права 2025

Получить персональную консультацию
18

Полезная публикация? Нажми «Да»!

Комментарии (12)

Морохин Иван Николаевич
АдвокатМорохин Иван Николаевич

Уважаемый Алексей Вячеславович, на мой взгляд, предпочтительнее вариант № 1, т.к. для ФНС датой приобретения права собственности будет дата госрегистрации, и влпросы арендной платы им не интересны, и в этом случае ИФНС остаётся в стороне, а терорган получает хоть и урезанную до размера налога, но дополнительную «пайку» и у него остаётся очень мало поводов для требования о взыскании арендной платы, да и суд, наверняка поддержит эту позицию.

+9
Мамонтов Алексей Вячеславович
АдвокатМамонтов Алексей Вячеславович

Уважаемый Иван Николаевич, я тоже склоняюсь к этому варианту. Хотя конечно налог пойдет в местный бюджет, а усеченная плата в федеральный бюджет.

+4
Морохин Иван Николаевич
АдвокатМорохин Иван Николаевич

Уважаемый Алексей Вячеславович, на мой взгляд, собственнику важнее снять этот долг с себя, а уж «органы» пусть меж собой разбираются, в какой бюджет должен поступить платёж ;)

+5
Мамонтов Алексей Вячеславович
АдвокатМамонтов Алексей Вячеславович

Уважаемый Иван Николаевич, безусловно для собственника самым важным является разрешение ситуации до логического конца и спокойно продолжать свою деятельность. С этой целью то и выдвинуто предложение обсудить.

А то что бюджет разный — это как раз и осложняет ситуацию. Возможно каждый будет тянуть одеяло на себя.

+5
Хмелев Василий Николаевич
ЮристХмелев Василий Николаевич

Уважаемый Алексей Вячеславович, вопрос конечно инетерсный и с точки зрения права первый вариант предпочтительнее, но есть же ещё и обывательский подход — решать вопросы по мере их поступления: пока неикто не ребует платежей (а ситуация задокументирована) подвесить этот вопрос и подождать кто первый придет требовать (с протянутой рукой) с тем и начинать диалог. Но это мое личное оценочное суждение!

+2
Мамонтов Алексей Вячеславович
АдвокатМамонтов Алексей Вячеславович

Уважаемый Василий Николаевич, выжидательная позиция конечно может иметь место быть, только сопряжена с некоторыми рисками. Предположим терорган выждал год, а потом заявил иск о взыскании арендной платы. Я выкладываю свои доводы о том, что договор заключен на самом деле в июле и т.п. Поскольку пользование имуществом платное, у суда будут основания взыскать по ставке арендной платы. Но у предприятия есть основания требовать возмещения убытков. А они, в свою очередь, могут быть взысканы только при установлении незаконным бездействия, а срок для признания бездействия незаконным сильно ограничен.

Вот и получается, что выжидательная позиция может сыграть злую шутку.

+4
Климушкин Владислав Александрович

Уважаемый Алексей Вячеславович, а Вы затронули интереснейший вопрос! — Это вопрос о сущности государственной регистрации, куда надо заявляться обеим сторонам договора вместе, подписывая по факту отдельную сделку.

Не так давно, на моём юбилее, один коллега вспомнил, что я как-то обжаловал платёжное поручение в суде как отдельную сделку, требуя признать её недействительной (точно не помню почему это делал, давно это было, но основания тогда мне виделись правильными). Тогда это казалось странным и суд, и этот коллега меня критиковали, мол, исполнение не является сделкой и т.п. Я ссылался на ст.153 ГК РФ и на ч.3 ст.159 ГК РФ, которая, хотя и не регулирует письменные сделки, но прямо указывает на то, что исполнение является сделкой, кроме того, платёжное поручение — суть поручение банку, по факту отдельное действие, отдельное поручения, потому отдельный договор поручения (ну да ладно).

Так вот, спустя почти 30-ть лет этот коллега, который со мной тогда спорил, дарит мне на юбилей статью "Распорядительные сделки: выйти из сумрака" к.ю.н. Егорова А.В., опубликована в издании «Вестник гражданского права» №6-2019 том 19.

На статью дал ссылку, посмотрите сами, но в Вашем казусе это важно, так как без распорядительных действий сторон даже по решению суда невозможно зарегистрировать право собственности. Что конечно странно, и это есть явная коллизия, т.к. есть решение суда по договору. Не обращаться же далее в суд за признанием права собственности, если другая сторона договора блокирует регистрацию!?

Тут ещё недавно выскочил похожий случай с возвратом имущества по сделке, которую суд признал недействительной — проблема та же, только вид сбоку.

Похожая проблема была до изменения редакции ч.4 ст.445 ГК РФ, там раньше отсутствовала фраза «В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.» Суды выносили решение о понуждении заключить договор, пристав требовал его заключить, а сторона не хотела и не подписывала. В те времена только один судья догадался, что нужно изменить порядок исполнения и признать договор заключенным.

Таким образом, даже для последующих распорядительных сделок просматривается, что нужно иск о понуждении сводить к присуждению в натуре.

Однако, тут явно видна недоразвитость нашего права.

В описанном Вами казусе ст.8.1. ГК РФ и ст.223 ГК РФ явно говорят, что и при вынесении суда о понуждении заключить договор или о согласовании договорных условий право собственности всё равно возникнет с момента регистрации перехода права собственности, то есть, решение суда поставлено в зависимость от последующей распорядительной воли сторон, что очень и очень странно.

Пункт 42 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» толкует: «42. При принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия этого договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ). При этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется.»

То есть, да, и по ст.445 ГК РФ, и по ст.446 ГК РФ договор заключен с момента вступления решения суда в законную силу.

Но что делать, если сторона не исполняет договор? Опять идти в суд? Хорошо, пошли, но сторона, протянув сколько можно, нанеся этим вред, причинив убытки, в суде заявляет, что вот прям перед судом направила письмо, что готова идти на регистрацию права.

Понятно, что тут злоупотребление правом и надо взыскивать убытки, исходя из ситуации как было бы, если бы другая сторона действовала добросовестно. Но с какого момента возникает недобросовестность? — С момента, когда начали вообще «дурить» и не хотели заключать договор? — С момента, когда вынесли решение суда? — С момента, когда оно устояло в апелляции и вступило в законную силу? — Спустя некий нормально необходимый промежуток времени после апелляции по ст.314 ГК РФ с учётом того, что дело из апелляции долго пересылалось в суд первой инстанции, а там ещё нужно время на получение решения, либо уже по картотеке арбитражных дел должны были видеть и срочно бежать на регистрацию, причём обе стороны?

Я полагаю, что злоупотребление началось именно с отказа подписывать договор.

Может быть я и неправ, но что мешало вести себя нормально изначально в соответствии со ст.1 и ст.10 ГК РФ!?

+4
Мамонтов Алексей Вячеславович
АдвокатМамонтов Алексей Вячеславович

Уважаемый Владислав Александрович, относительно убытков по походим правоотношениям встретил немало судебной практики. Правоприменители считают, что убытки на основании ст. 16 ГК РФ взыскиваются за период неправомерных действий\бездействий. К таким периодам относятся:

— отсутствие рассмотрения заявления о приобретении в установленные сроки (на весь срок просрочки с момента когда истек месячный срок до фактического направления проекта договора)

В моем случае таких сроков 2. Первый когда заявление не рассматривалось в связи с чем было обращение в суд. Второй — когда не передали на регистрацию документы после исполнения обязательств покупателем.

Срок в течение которого рассматривался иск об урегулировании разногласий условий договора вплоть до вынесения судебного акта апелляционной инстанцией не является неправомерным и за него арендная плата должна платиться в полной мере.

Что касается платежа как сделки — с таким подходом я столкнулся еще лет 20 назад. В прошлом мой преподаватель, а потом судья а.с., надо сказать очень умный и толковый был судья, вынес решение по какому то спору где как раз каждому платежу давалась правовая оценка как отдельной сделке. Насколько я помню решение прошло все инстанции.

в общем то полностью согласен с таким подходом. Осуществление платежа прекращает права и обязанности сторон договора в определенной части, а также порождает новые права и обязанности, так что полное соответствие понятию сделки.

+6
Климушкин Владислав Александрович

Уважаемый Алексей Вячеславович, что-то задумался о том, что сроков 2 (штуки).

Получается, что второй срок как-бы отменяет первый. Можно нарваться.

Надо бы как-то зацепиться за первый срок так, чтобы второй был уже следствием первого нарушения (а там суд пусть иначе решит, если сможет).

Вообще спасибо! Интересно. Куча тараканов в голове шевелится...

У меня сейчас в апелляции дело, где также не давали договор на пользование землёй под НТО. Администрация потребовала снести строение. Арбитражный суд сразу же вынес решение по нашему встречному иску и обязал заключить договор. Никаких проектов по ч.1 ст.445 ГК РФ не посылали. Но по местным НПА прописаны условия такого договора, хотя и без существенных условий (место, площадь, цена) и предприниматель трижды подавала заявление в Администрацию с просьбой заключить договор. Вот думаю: «А сколько бы я судился, если подал бы сперва на обязываение Администрации прислать проект договора?». Но грядёт апелляционное заседание и предвижу, что апелляционные судьи этот вопрос поднимут, мол, «как так, проект не присылали, а договор обязали заключить?»

+4
Сычевская Марина Владимировна

Уважаемый Алексей Вячеславович, полагаю, что вариант 2 имеет очень мало шансов на то, чтобы случиться. Налоговый орган просто не примет налог от несобственника.

Уверена, что вникать в нюансы и «определяться» с Вами они не станут.  Тем более, что для них шаг влево или вправо от шаблона это, в большинстве случаев, сбой системы…

+3
Мамонтов Алексей Вячеславович
АдвокатМамонтов Алексей Вячеславович

Уважаемая Марина Владимировна, да, разобрался, безусловно основанием для начисления налога является факт регистрации права собственности. А плата за имущество и землю должна платиться собственнику.

+1